奧芯告訴你,軟件侵權知道多少?
奧芯軟件專利:為厘清專利權與其他民事權利的法律邊界,根據(jù)利益平衡原則,《解釋二》第二十五條通過但書將善意使用者予以排除。
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事實上,按照我國專利法的相關規(guī)定,在認定是否構成專利侵權時,直接將專利產(chǎn)品與被控侵權產(chǎn)品進行比較,就非常有可能得出錯誤的結論。其原因在于:
第一,專利權的保護范圍不是由專利產(chǎn)品確定的。作為專利權的客體的發(fā)明創(chuàng)造是無形的知識形態(tài)的勞動產(chǎn)品,所以無法依發(fā)明創(chuàng)造本身來確定專利權的保護范圍。
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第二,專利權人在獲得一項產(chǎn)品的專利權后,其制造或者許可他人制造的專利產(chǎn)品與其權利要求保護的范圍往往有不一致的情況。專利權人生產(chǎn)的產(chǎn)品僅是技術方案的一種具體表現(xiàn)形式,并不能完全表達專利技術方案的全部內(nèi)容。
專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。按照這一規(guī)定,涉及本條規(guī)定的專利侵權訴訟中的舉證責任,應由被訴侵權的人即被告來承擔。被訴侵權的人不能提供其同樣產(chǎn)品的制造方法不同于專利方法的充分證據(jù)的,推定其使用了專利權人的發(fā)明專利,構成了對專利權的侵犯,應當依法承擔侵權損害賠償責任。